Лекция 6 "ВИДЫ ДОГОВОРНЫХ И ДЕЛИКТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ"

 «Виды договорных и деликтных обязательств»

 

1. Обязательства по возмездной передаче имущества

Договор купли-продажи

   Из договорных обязательств наиболее распростране­ны обязательства по возмездной передаче имущества в собственность или временное пользование, прежде всего купля-продажа и имущественный наем. Купля-продажа является универсальной правовой фор­мой товарно-денежных отношений. Однако в литературе его нередко именуют «договором продажи» или просто «продажей» либо «куплей». По договору куп­ли-продажи продавец обязан передать вещь и право соб­ственности на нее покупателю за определенную плату, а покупатель обязан принять вещь и оплатить ее (с правом принудительного истребования вещи в случае ее непереда­чи). Договор купли-продажи — это соглаше­ние двустороннее, возмездное и консенсуальное.

   Понятие «продажа» предопределяется экономической сущностью отношений, опосредствуемых соглашениями по возмездной передаче имущества в собственность. С эко­номической точки зрения, купля-продажа — это «двойная продажа»: вещи за деньги и денег за вещь. Поэтому купля предполагает продажу, и наоборот. К. Маркс, говоря о про­цессе обмена товарами, отмечает, что их «продажа есть ку­пля, Т — Д есть в то же время Д — Т».

   В различных правовых системах имеются свои особен­ности в регулировании купли-продажи. Однако во всех правовых си­стемах важнейшее значение придается передаче права соб­ственности на вещи (имущество, товар) по договору куп­ли-продажи и существенным условиям данного договора: его предмету, цене, ответственности сторон за соблюдение договорных условий, а также некоторым дополнительным условиям — о сроках, месте и порядке передачи товара, его перевозке и страховании, порядке расчетов.

   В США особое значение придается гарантиям исполнения: понятию гарантий; подразумеваемым гарантиям; лицам, в чью пользу действуют гарантии; средствам защиты в случае нарушения гарантий.

   В ФГК (ст. 1582—1694) внимание уделяется природе и форме продажи (, обязательствам продавца и покупателя.

   Предметом договора купли-продажи традиционно слу­жат вещи или имущество в телесной форме. Продаже под­лежат как готовые, так и «будущие» вещи. Товары, не обладающие такими признаками как наличием и индивидуализацией рассматриваются как будущие товары. Не­редко таким путем продают будущий урожай, строящийся дом или квартиру.

   Категория «будущих вещей» была известна еще римско­му праву. В настоящее время помимо ЕТК США эту катего­рию вещей предусматривают ФГК и акты о купле-продаже других стран.

   Наряду с телесными вещами предметом обязательств все чаще становятся нематериальные блага — права на объекты промышленной, литературной, художественной, научной и вообще интеллектуальной собственности, а также акции, облигации и другие ценные бумаги, содержащие различные права требования.

   Являющиеся предметом обязательств вещи обычно харак­теризуются количественными и качественными показателя­ми. Количество выражается мерами единиц товара, его веса, длины или площади. Качество определяется путем ссылки на образец или стандарт товара, его описание. Нередко все эти критерии содержатся в специальных формулярах. Каче­ство сложных машиностроительных изделий обычно харак­теризуется чертежами, проспектами, инструкциями. Если качество товара, характеризуемого родовыми признаками, в договоре не определено, продавец обязан поставить товар не ниже среднего качества (ГГУ, ФГК).

   Важным атрибутом договора купли-продажи является цена товара. Свобода усмотрения сторон в установлении цены товара приводит нередко к значительному отрыву цены товара от его стоимости. Формально оставаясь пре­вращенной формой стоимости (меновой стоимостью) това­ра, фактически его цена целиком зависит от:

  » соотношения спроса и предложения,

  » его внутренних свойств (качество, надежность, долговеч­ность),

  » эстетических, эргономических параметров (при­влекательность, модность, простота и удобство пользования вещью),

  » престижности торгового заведения, место его расположения,

  » времени года,

  » современной упаковки и мар­кировки товарным знаком,

  » наименования места происхож­дения или указания происхождения товара. Совокупное действие всех указанных факторов обусловливает большой разрыв цен на товары одинакового назначения и постоян­ное их изменение (особенно в розничной торговле).

   Не случайно в США, например, говорят о «просвещен­ном покупателе», т.е. таком, который постоянно следит за ценами и покупает не столько тогда, когда возникла потреб­ность, а когда это выгодно. Любая покупка для подобного покупателя (а их в стране большинство) обычно начинается с чтения газет или просмотра рекламных телепередач. Так, «Вашингтон пост» помещает рекламу продовольственных магазинов ежедневно, а по средам, как и практически все другие газеты, выходит со специальной вкладкой — «Про­дукты».

Форма договора

   Обычно стороны вправе сами из­бирать форму договора: устную, письменную или специаль­ную. Однако для купли-продажи недвижимости, как пра­вило, форма договора устанавливается законом. Например, в Англии продажа недвижимости оформляется «договором за печатью», а в США — «документом за печатью о фор­мальном отказе от права». Обязательная письменная форма с нотариальным или судебным удостоверением либо зане­сением в поземельную книгу требуется для продажи недви­жимости в ФРГ (§ 313 ГГУ). В письменной форме совер­шаются и сделки с движимым имуществом, если его цена превышает определенную сумму (например, во Франции 5 тыс. франков, а в США — 500 долл.).

   Важное значение опре­делению момента перехода права собственности на имуще­ство от продавца к покупателю придают право, доктрина и практика. С моментом перехода права собственности на приобре­таемую вещь связано, в частности, возникновение у поку­пателя права распоряжения вещью по своему усмотрению. Одновременно покупатель несет риск случайной гибели или порчи вещи. Если право собственности перешло к по­купателю ранее передачи ему вещи и вещь случайно погиб­нет, покупатель обязан уплатить покупную цену. Собственнику-покупателю принадлежат и плоды вещи, и причитающееся за нее воз­мещение, например страховое возмещение в случае гибели вещи. В то же время покупатель-собственник отвечает за вред, причиненный вещью.

   Существуют две системы определения момента перехо­да права собственности к приобретателю вещи по догово­ру: в силу только соглашения о продаже вещи (США, Англия, Франция) или при условии передачи вещи (ФРГ, Швейцария). Однако из общих правил имеются ис­ключения. Так, во Франции право собственности на прода­ваемую вещь возникает у покупателя с момента соглашения, если только вещь обладает индивидуально-определенными признаками (ст. 1138, 1583 ФГК). Для перехода права соб­ственности на вещь, определяемую родовыми признаками, требуется ее индивидуализация, как правило, осуществляе­мая одновременно с передачей. Право собственности на не­движимость переходит к покупателю с момента регистра­ции сделки в реестре хранителя ипотек.

   Аналогичным образом в США по договору «продажи индивидуально определенного товара» при отсутствии со­глашения, обыкновений, общепринятой практики делового оборота либо поведения, свидетельствующего о намерении сторон, право собственности на товар переходит от продав­ца к покупателю в момент заключения договора. Если же товар не индивидуализирован в момент заключения дого­вора, или если его нет в наличии, или если он не является собственностью продавца, право собственности на товар переходит к покупателю после того, как «товар в соответствии с договором безоговорочно выделен для исполнения договора продавцом с согласия покупателя или покупате­лем с согласия продавца».

   В ФРГ и других странах, где возникновение у покупа­теля права собственности связывается с передачей вещи, под «передачей» вещи чаще всего понимается физическое ее вручение (переход из рук в руки), или символическое вручение (например, передача ключа от строения), или передача товарораспорядительных документов. По мнению К. Ларенца, под «передачей» понимается (в смысле § 433 ГГУ) создание непосредственного обладания путем факти­ческого господства над вещью, иначе говоря, «физическая передача вещи» в смысле абз. 1 § 854.

   Особо вы­деляются обязанности сторон по договору купли-продажи. Основные обязанности (покупателя — принять вещь и опла­тить ее). По общему правилу, предусма­тривает, что цена вещи должна быть уплачена в тот день и в том месте, как это определено договором (ФГК). Законодательство многих стран подробно регламентирует «вспомога­тельные» обязанности, сопутствующие указанным основным обязанностям покупателя, касающиеся, в частности, оплаты расходов по совершению самого договора купли-продажи, задержки уплаты покупной цены, процентов по ней и за­щиты интересов продавца, не получившего платежа. В силу двусторонности обязанностей покупателя и продавца этим обязанностям корреспондируют их взаимные права.

   За нарушение обязанностей предусматривается иму­щественная ответственность. Продавец в первую очередь отвечает за непередачу и скрытые недостатки вещи. По ФГК при непередаче вещи покупатель вправе потребовать реально­го исполнения обязательства и возмещения убытков либо расторжения договора с возмещением убытков. Продавец дает гарантию за скрытые недостатки проданной вещи, делаю­щие ее непригодной к употреблению по предусматриваемо­му договором назначению. Продавец не отвечает лишь «за явные пороки, в наличии которых покупатель мог бы убе­диться сам». В случае обнаружения скры­тых недостатков покупатель, по общему правилу, вправе по своему выбору: «или отдать вещь обратно, или требовать возвращения цены, или сохранить вещь за собой и потребо­вать возвращения части цены по определению экспертов». Продавец, знавший о недостатках вещи, «обязан кроме возвращения покупной цены возместить по­купателю все убытки».

   Сходные последствия предусматривает также право ФРГ.

   Покупатель прежде всего отвечает за неоплату вещи. Оплата может осуществляться наличными, чеками, пере­водами, путем акцепта счета кредитора в банке и другими способами. В случае неоплаты купленной вещи продавец вправе:

  ♦ не передавать вещь, если, конечно, она еще не была передана (ФГК);

  ♦ истребовать обратно переданную вещь;

  ♦ удовлетворить свои требования из суммы, выручен­ной от продажи вещи.

  ♦ взыскать по­купную цену и причиненные ему убытки.

   В Англии и США при неоплате товара продавец, даже если право собственности уже перешло к покупателю, впра­ве удержать непереданный товар, остановить его в пути либо повторно перепродать. В некоторых случаях за покупателем признается право от­каза от уплаты покупной цены. Например, в Японии такое право принадлежит покупателю в случаях, когда право в отношении вещи оспаривается третьим лицом и существу­ют опасения, что покупатель в полном объеме или частично утратит право на товар (ст. 576 ЯГК).

Стандартизированные договоры купли-продажи

   Широкая стандартизация условий договоров купли-про­дажи во внутренней и внешней торговле привела к выра­ботке стандартизированных обозначений условий погруз­ки и вообще продажи товаров: ФОБ, СИФ, ФАС и КАФ. Существуют также типизированные сделки на условиях: по прибытии, франко-граница, франко-вагон. В настоящее время данные формы сделок обычно применяются во внеш­ней (или «заморской») торговле, однако в некоторых стра­нах их используют и во внутренних торговых операциях в соответствии с национальным законодательством (ЕТК США).

   В нашей стране постоянно возрастает интерес к правово­му регулированию экспорта и импорта товаров, прежде все­го к договору внешнеторговой купли-продажи. Все большее значение приобретают в нашей внешнеторговой практике международные соглашения, в первую очередь Венская конвенция 1980 г. о договорах международной купли-про­дажи товаров.

   ФОБ (FOB) — это аббревиатура от английских слов «free on board» - «свободно на борту». По договору купли-продажи на условиях ФОБ продавец за свой счет доставляет товар в порт и осущест­вляет его погрузку на борт судна. Кроме того, он несет рас­ходы по упаковке товара, его проверке, необходимой для транспортировки и поставки, по его измерению, взвешива­нию либо подсчету. Продавец получает также экспортную лицензию и несет все риски, которым подвергается товар до его фактического перехода через поручни судна.

   Со своей стороны покупатель обязан: за свой счет за­фрахтовать судно или его часть, сообщить продавцу о при­бытии судна, оплатить товар и все расходы вплоть до момента его погрузки на борт судна. ЕТК США упо­требляет более широкие формулы: «ФОБ место отгрузки», «ФОБ место назначения» и «ФОБ судно, вагон или другое средство транспорта».

   ФАСсвободно вдоль борта») — это разновидность договора типа ФОБ. «Поскольку иное не установлено соглашением (ЕТК США), условие "ФАС судно  определенный порт", даже если эта форму­лировка употребляется лишь в связи с указываемой ценой, означает условие сдачи, по которому продавец обязан:

  а) за свой счет и риск расположить товары вдоль борта судна способом, принятым в порту или на пристани, указанной и обеспеченной покупателем;

  б) получить и передать распис­ку на товары, в обмен на которую перевозчик обязан выдать коносамент».

   СИФ (CIF) — сокращение от слов: cost (стоимость или цена товара), insurance (страхование) и freight (фрахт, т.е. провозная плата). Это вид стандартизированной сдел­ки по договорам ФОБ - на продавца чаще стали возлагать также обязанность фрахтовать судно и страховать товар. «Условие СИФ означает, что в цену включается стоимость товара, а также страхование и фрахт до обусловленного места назначения» (ЕТК США).

   Разновидностью СИФ является КАФ, означающее, что «в цену включается стоимость товара и фрахт до обусловленного места назна­чения» (п. 1 ст. 2-320 ЕТК США).

   По мере применения сделок на условиях СИФ в судеб­ной практике постепенно сформировались устойчивые пра­вила об обязанностях продавца по обеспечению перевозки товаров и их страхованию от возможных рисков. В 1928 г. Ассоциацией международного права были опубликова­ны так называемые Варшавские международные правила СИФ. После их пересмотра в 1932 г. в Оксфорде они стали именоваться Варшавско-Оксфордскими правилами СИФ 1928—1932 гг. Данные правила, не будучи официальным международным соглашением, применяются при условии их упоминания в конкретном торговом контракте.

   Главное назначение Варшавско-Оксфордских правил со­стоит в определении основных обязанностей продавца и по­купателя через структуру покупной цены. В соответствии с последней продавец обязан: перенести на покупателя право собственности на товар условленного качества и в установ­ленном количестве; отправить товар в место, указанное по­купателем; за свой счет застраховать товар на весь период его перевозки; оплатить за свой счет вывозные пошлины и все портовые сборы, связанные с отправкой товара; послать и предложить покупателю все надлежаще оформленные до­кументы на погруженный или в соответствующих случаях переданный перевозчику для погрузки товар. Покупатель обязан: уплатить продавцу указанную в счете-фактуре цену; принять товар и уплатить часть фрах­та, не выплаченную продавцом я порту отгрузки; оплатить ввозные пошлины и все расходы, связанные с разгрузкой прибывшего товара. В случае необходимости покупатель должен получить импортную лицензию и другие докумен­ты, необходимые для ввоза товара.

Договор имущественного найма

   Наиболее распространенным договором по передаче иму­щества во временное возмездное пользование служит дого­вор имущественного найма. С экономической точки зрения, наем имущества — это продажа на время права пользования имуществом. Договор имущественного найма является дву­сторонней, возмездной, консенсуальной сделкой. Помимо гражданских кодексов (ФГК, ГГУ и др.) отношения имущественного найма ре­гламентируют земельные законы, законы о найме жилых помещений и другие акты. Предметом договора чаще всего является: земля, жилье, производственные предприятия, зда­ния и сооружения, транспортные средства, предметы оби­хода (музыкальные, спортивные и т.п.).

   Стороны договора: наймодатель и на­ниматель.

   По договору имущественного найма наймодатель обя­зан: предоставить вещь нанимателю в состоянии, требуе­мом для ее использования согласно договору (в хорошем состоянии, со всеми принадлежностями); поддерживать вещь в пригодном состоянии, в том числе путем проведения капитального ремонта (ГКИт (1942 г.), ЯГК); отвечать за скрытые недостатки вещи, препятствующие ее обычному использованию или использованию, предусматриваемому договором (ФГК), даже если наймодатель не знал о них в момент за­ключения договора.

   На­ниматель обязуется: использовать вещь по ее назначению либо для целей, определяемых договором; производить те­кущий ремонт вещи; вносить обусловленную плату; вер­нуть вещь по истечении предусмотренного срока. Обязан­ности сторон обычно регламентируются во всех деталях в подзаконных актах, в частности в различных формулярах. Например, при найме жилья предусматривается отдельно плата не только за само жилое помещение, но и за пользова­ние лифтом, отоплением, холодной и горячей водой, элек­тро-, газо- и водосчетчиками, а также за уборку помещения. В среднем квартплата в западных странах (даже с учетом поправок на разницу в уровне зарплаты) весьма высока.

Тенденции развития обязательств по возмездной передаче имущества

   Дальнейшее усиление процессов монополизации наряду с «усовершенствованием» приемов недобросовестной дело­вой практики вынуждает предпринимателей прибегать к новым гражданско-правовым формам извлечения при­были в конкурентной борьбе. Использование этих форм дополняется активизацией традиционных и введением новых способов организации торговых сделок, усилением материально-технической базы, развитием всех звеньев технологии торговли (от подготовки товаров к продаже, их выкладки до расчетов с клиентами). Применение как тра­диционных, так и особенно новых форм сопровождается массированной рекламой.

   Длительное время применяются такие формы, как роз­ничная и оптовая торговля самообслуживания (Ашан, в ФРГ — Selbstbedienungsgrod handel), купля-продажа с рассрочкой платежа и в кредит, хорошо известны зимние и летние (во­обще сезонные) или даже кньюнктурные распродажи уце­ненных товаров «сольды» или «сейлы».

   Еще одной формой является аренда-продажа имуще­ствализинг (leasing). Это своеобразный вид договора иму­щественного найма с правом нанимателя после истечения срока действия договора приобрести предмет найма в соб­ственность. Обычно на усло­виях лизинга передается подверженное быстрому мораль­ному старению дорогостоящее оборудование. Существуют две модели лизинга: «романская», в соответствии с которой условие о дальнейшей покупке оборудования нанимателем является обязательным, и «американская», согласно кото­рой этот вопрос передается на усмотрение сторон.

   Большое распространение получила продажа непатентуемых секре­тов производства (know-how).

   Во многих странах используется такая форма, как воз­врат покупателю некоторого процента покупной цены в виде обмениваемых на деньги (или товары) фирменных ма­рок (в ФРГ — Rabattmarken). Эти марки выдаются в целях закрепления определенного круга покупателей за соответ­ствующим торговым заведением. Их регулярная массовая выдача под силу лишь мощным фирмам.

   Технология передачи имущества в собственность подчи­няется в условиях рыночной экономики ряду неписаных законов, один из которых гласит: «покупатель — король».

   Выкладка товаров в торговых заведениях подчинена одной цели — максимальному сбыту с наибольшей прибы­лью. Поэтому на самые видные места выставляются наи­более качественные, пользующиеся массовым спросом, но вместе с тем и сравнительно более дорогие товары.

   Процесс реализации товаров, в особенности продоволь­ственных, заметно ускоряет их почти полная расфасовка в наиболее популярных дозах, снабжение каждой единицы товара собственным ценником (что полностью исключает времяемкую процедуру взвешивания), применение быстро­действующих электронных весов, использование различ­ных обозначений товаров (товарных знаков, фирменных наименований, наименований мест, указаний происхожде­ния товаров) и современной упаковки.

   Новейшая организационная форма — купля-продажа по телефону: можно, сделав заказ по телефону до закрытия торгового заведения, спокойно получить его и по истечении установленного часа работы данного заведения. Эта форма обычно используется торговыми предприятиями среднего и мелкого размера, прежде всего семейного типа, где не воз­никает проблем с профсоюзными законами.

   Непременным спутником торговли, ее «двигателем» слу­жит реклама. На рекламу в западных странах тратятся огром­ные средства. Например, такая испанская торговая фирма, как «Корте Инглес», расходует на объявления до миллиарда песет в год (более двух миллионов инвалютных рублей).

 

2. Договоры страхования, расчетные и кредитные правоотношения

Договор страхования

   Важную роль в имущественном обороте играют дого­воры страхования, расчетные и кредитные отношения.

   В основе своей договор страхования — это договор о принятии на себя риска. Некоторые правоведы прямо включают договор страхования в группу так называемых «рисковых договоров» (наряду с игрой, пари и установлением пожизненной ренты).

   Источниками различных видов и форм страхового права служат закон и прецеденты, в том числе разделы в гражданских и торговых кодексах и специальные законы и подзаконные акты.

   По договору страхования одна сторона (страховщик) за определенную сумму (страховую премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), берет на себя риск воз­можных негативных последствий для имущества, жизни или здоровья страхователя, наступивших в результате пред­усмотренного договором страхового случая. Потребность в страховании обусловливается существующими противоре­чиями между природой и обществом, экологическим дис­балансом, побочными последствиями современного науч­но-технического прогресса.

   Страхованием занимаются специализированные компа­нии, функционирующие, как правило, в форме акционер­ных обществ (Англия), корпораций (США), а также так называемых обществ взаимного страхования (Франция). Некоторые страховщики представляют собой объединения индивидуальных предпринимателей, каждый из которых осуществляет страховые операции от своего имени и на свой риск. Названные субъекты страхового права аккуму­лируют страховые взносы (или премии) большого числа страхователей, за счет которых и создается централизован­ный фонд для выплаты страховых возмещений.

   Основные виды страхования — имущественное и личное. С помощью имущественного страхования страхователь обе­спечивает себя от ущерба, который может возникнуть для его имущества вследствие пожара, кражи и т.п. (страхова­ние материальных вещей), либо от виновных действий или иных фактов, влекущих его ответственность перед третьи­ми лицами (страхование гражданской ответственности). Цель личного страхования — получение страхователем, его правопреемником, другим управомоченным лицом об­условленной денежной суммы при наступлении связанного с его личностью обстоятельства: смерти, несчастного слу­чая либо дожития до определенного возраста.

   В имущественном страховании особый интерес представ­ляют факторы, определяющие размер страховых платежей. Обычно этот размер зависит одновременно от стоимости застрахованного имущества и степени риска его гибели или порчи. Поэтому размер платежей может косвенно служить показателем степени риска нахождения имущества в том или ином месте. В этой связи интересен аргумент, приводи­мый учеными в пользу отсутствия повышенного риска для кораблей и самолетов в зоне так называемого «Бермудского треугольника». Этот условный «треугольник» океана меж­ду Флоридой, Бермудскими островами и островами Пуэр­то-Рико в Атлантике длительное время считается зоной по­добного повышенного риска, в которой время от времени, якобы, бесследно и необъяснимым образом исчезают кораб­ли и самолеты. Опровергая этот миф, академик Л. Бреховских наряду с другими, сугубо научными, приводит и та­кой аргумент: страховая компания Ллойда, располагающая наиболее полной статистикой несчастных случаев в море и скрупулезно учитывающая различные факторы риска при страховке, не повышает размеров страховых взносов для судов, идущих в район «Бермудского треугольника».

   Помимо страхования имущественного и личного по дру­гим критериям различают страхование добровольное и обя­зательное, а также смешанное, морское и т.п.

Кредитные и расчетные отношения

   Кредитование - предо­ставление денежных средств на время и с уплатой про­центов. Вопросы кре­дитования и расчетов регламентируют специальные законы и комплексные норма­тивные акты (ЕТК США, разделы 4 и 5 которого посвящены банковским депозитам, инкассовым операциям и аккредитивам).

   Экономическая природа кредитования заключена в на­личии временно свободных средств, главным образом денежных и в потребности промышленных и торговых фирм во временном привлечении дополнительных средств. Существует коммерческий и банковский кредит, правовой формой которых служит до­говор займа или ссуды.

   По договору займа передаются под проценты не только деньги, но и другое имущество, опреде­ляемое родовыми (например, зерно) либо индивидуально определенными признаками (договор ссуды).

   Расчеты возникают и производятся, во-первых, по дого­ворам и, во-вторых, в связи с причинением и возмещени­ем вреда. В расчетах принимают участие различные виды банков — коммерческих, инвестиционных и специализи­рованных, а также страховые компании. Как и страховые организации, банки обычно функционируют в форме ак­ционерных обществ, иногда — кооперативных товариществ либо индивидуальных расчетно-кредитных предприятий. В расчетах, осуществляемых при помощи банков, широко ис­пользуются чеки и векселя.

   Участники вексельного правоотношения: векселедатель (трассант), плательщик (трассат) и векселедержатель (ре­митент). С правовой точки зрения, вексель — это приказ трассанта трассату уплатить ремитенту или его приказу обозначенную в векселе сумму в установленный срок или по предъявлении векселя самим векселедержателем. Если переводной вексель выставляется на любое лицо и служит средством кредита, то чек является главным образом платежным средством, выставляемым только на банк, в котором у чекодателя хранятся деньги.

   Кроме многообразных внутренних проблем регули­рования расчетных и кредитных отношений, в том числе связанных с так называемыми активными и пассивными банковскими сделками (предоставлением ссуд под залог, онкольных кредитов, учета векселей, совершения различ­ных депозитных и аккредитивных операций), существуют довольно сложные валютно-кредитные проблемы в меж­государственных отношениях.

   Следует обратить внима­ние на одну приобретающую все большее распространение форму расчетов с помощью кредитных карточек. В раз­витых западных странах уже не в шутку, а вполне всерьез говорят, что крупные наличные деньги сейчас могут кон­центрироваться лишь в эмиссионных банках или у граби­телей. Основная масса населения все чаще расплачивается за покупки и услуги с помощью кредитных карточек типа «Виза» или «Америкен экспресс».

   Кредитные карточки предоставляются банками, в ко­торых клиенты хранят на счетах свои денежные средства. Это средство расчетов удобно и для потребителей, и для предприятий сферы торговли, бытового, транспортного, туристического и иного обслуживания. Поскольку кредит­ные карточки закодированы личным шифром владельца и введены в память компьютеров, обладатели карточек могут при необходимости получить определенную сумму и на­личными, причем в любое время суток, с помощью специ­альных автоматов.

 

3. Обязательства о представительстве и посредничестве

 

   В част­ном праве имеется еще одна группа договорных обяза­тельств, пронизывающих всю инфраструктуру экономики - различного рода представительских и посред­нических обязательствах. В силу представительства одно лицо — представитель — на основании предоставленных ему полномочий совершает от имени другого лица — пред­ставляемого — юридически значимые действия в отноше­нии третьих лиц, порождающие правовые последствия не­посредственно для представляемого. Посредник обычно действует от своего имени.

   Представительство может основываться на договоре (поручения, трудовом, агентском), быть внедоговорным (в силу закона, административного акта или решения суда). Наряду с общегражданским в странах с дуалистиче­ской системой частного права различают торговое пред­ставительство. В настоящее время наиболее широко при­меняется торговое представительство и посредничество. К числу торговых представителей и посредников относятся служащие торговых предприятий (продавцы, кладовщики, прокуристы, коммивояжеры) и торговые агенты, т.е. само­стоятельные коммерсанты, профессионально занимающи­еся представительской деятельностью: торговые агенты с исключительными правами, агенты-делькредере и агенты-консигнанты.

   Торговое право Германии предлагает различные формы представительства в коммерческом обороте. Генеральное представительство является наиболее объемной формой представительства, охватывающей все возможные сферы предпринимательской деятельности и способствующей ускорению торгового оборота и соблюдению прав и инте­ресов его участников. Право назначить генерального пред­ставителя принадлежит исключительно предпринимате­лям, т.е. лицам, зарегистрированным в реестре торговых компаний.

   Генеральным представителем может быть только фи­зическое лицо. Генеральное представительство жестко привязано к конкретному лицу и не может быть передано другим лицам.

   При заключении сделок генеральный представитель не ограничен рамками торгового оборота, то есть он вправе совершать волеизъ­явление от имени представляемого предприятия и в сфере публичного права (например, подавать заявления в госу­дарственные органы).

   Вместе с тем, ГТУ предусматривает и некоторые огра­ничения полномочий генерального представителя: на отчуждение или обремене­ние объектов недвижимого имущества, подавать заявлении об откры­тии процедуры банкротства, изменять фирменное название предприятия, производить регистрацию в реестре торговых компаний,  не вправе рас­поряжаться имуществом предпринимателя, отличным от имущества предприятия.

   Торговое уложение предусматривает также совместное генеральное представительство. В этом случае представи­тельство осуществляется совместно несколькими лицами посредством согласного волеизъявления всех генеральных представителей. Один из совместных генеральных предста­вителей может выступать в отношениях с третьими лицами от лица всех совместных представителей при наличии соответствующего решения с их стороны. Совершенные без уполномочия действия одного из совместных представите­лей могут быть впоследствии одобрены прочими совмест­ными представителями.

   Полномочия генерального представителя прекращают­ся в случае наступления его недееспособности, в случае его смерти, если он становится совладельцем предприятия, но не в случае смерти владельца предприятия, а также  при отчуждении предприятия его владельцем и при утрате последним статуса предпринимателя.

   Генеральное представительство прекращается вслед­ствие его отмены лицом, имеющим право на учреждение генерального представительства. рекращение генерального представительства, как и его учреждение, ре­гистрируется в реестре торговых компаний.

   Если генеральное представительство было учреждено незаконно, оно недействительно и оспоримо.

   Представительские функции выполняют также комис­сионеры, оптовые и розничные торговцы и посредники. Посредничество — это деятельность по отысканию кон­трагентов каких-либо сделок, налаживанию между ними юридических контактов и подготовке их соглашений. В различных странах посредников называют торговыми ком­мерсантами, куртье, факторами, дилерами, маклерами или брокерами. Предпосылки возникновения представительства и посредничества как самостоятельного правового институ­та появляются одновременно с формированием развитого товарного производства.

   Одним из наиболее распространенных оснований воз­никновения представительских обязательств является до­говор поручения, а в странах общего права — агентский до­говор. Договор поручения — это соглашение, по которому одна сторона (поверенный) совершает от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные действия — юридические, а иногда и фактические. Договор поруче­ния является двусторонним, консенсуальным и возмезд­ным (либо иногда безвозмездным). Договор заключается в устной либо письменной (простой или нотариальной) форме.

   Широко применяемый в Англии, США и других странах общего права агентский договор — это соглашение, в соот­ветствии с которым одно лицо (агент) совершает юридиче­ские действия за счет и в интересах другого лица (принци­пала). Это двусторонний, консенсуальный и, как правило, возмездный договор. В качестве агентов (физических или юридических лиц) выступают аукционисты, факторы, бро­керы, агенты по продаже недвижимости или солиситоры.

   Аукционист является агентом по продаже имущества на публичном аукционе. Фактор — это агент, которому пере­даются товары с целью их продажи. В качестве брокера выступает агент, используемый для ведения переговоров между сторонами о заключении договора. Услуги агента по продаже недвижимости используются для подыскания по­купателя собственности. Солиситор — это агент, имеющий подразумеваемое полномочие получать повестки и высту­пать в суде от имени своего клиента.

 

4. Деликтные обязательства

Понятие деликтного обязательства и его условия

   Одним из оснований возникновения обязательств согласно зарубежному законодательству является правонарушение или деликт. Среди правонарушений, порождающих гражданские обязательства, чаще всего отмечаются случаи внедоговорного причинения вреда (delits, unerlaubte Handlungen, torts).

   По мнению японских авторов, деликт представляет собой незаконное действие, причиняющее вред другому лицу, на основании чего возникает обязанность причинившего вред возместить его. Причинение вреда возможно и в результате неисполнения обязательства одной из сторон договора, од­нако такие отношения регулируются нормами о договорной ответственности. Институт же деликтной ответственности направлен на урегулирование отношений между лицами, не связанными договорными отношениями, и предусматрива­ет при определенных условиях возмещение причинителем вреда ущерба, причиненного пострадавшему.

   Возмещение причиненного вреда — это одновременно форма граждан­ской ответственности, и ответственность эта наступает лишь при определенных условиях. Обычно называют че­тыре подобных условия или основания: наличие самого вре­да (в том числе морального); противоправность поведения причинителя вреда; наличие причинно-следственной за­висимости между вредом и поведением правонарушителя; вина причинителя вреда.

   Вред может быть причинен как имуществу, так и лич­ности (жизни, здоровью) физических и имуществу юри­дических лиц.

   В век НТР, научно-технического прогресса орудием причинения вреда все чаще становятся устрой­ства по производству и использованию атомной энергии, новых химических веществ и удобрений, новые средства транспорта. В последние годы все чаще предъявляются иски о воз­мещении вреда, причиняемого врачами и другим медпер­соналом вследствие неправильного лечения, применения лечебно-оздоровительных и диагностических процедур. Субъектами ответственности за причиненный вред стано­вятся и юристы (прежде всего адвокаты), недостаточные профессиональные знания которых приводят к отклоне­ниям исков. В США многие врачи начали страховаться на случай ответственности за причинение вреда.

   Моральный вред может выражаться, скажем, в поте­ре возможности из-за нанесенного увечья (конечностям, зрению, слуху) нормально общаться с друзьями и знако­мыми и вообще жить полноценной человеческой жизнью. Считается также, что моральный вред — это и уменьшение шансов молодой женщины удачно выйти замуж вследствие образования на ее теле после травмы шрамов или рубцов. Во всех подобных случаях речь идет о дополнительном воз­мещении именно морального (неимущественного) ущерба наряду с возмещением расходов на лечение, приобретение протезов и других приспособлений для восполнения нега­тивных последствий травм и увечий.

   Противоправность поведения (действия или бездей­ствия) причинителя вреда определяется путем анализа за­конодательства об ответственности за вред - гражданских кодексов, некоторых специальных актов и судебных прецедентов. Противоправным признается поведение лица, наруша­ющее субъективное право другого лица.

   Наиболее сложным является установление причинно-следственной зависимости между поведением причинителя и наступившим вредом. Ни одна из существующих на этот счет правовых теорий не дает однозначного и неопровержимого критерия истинной при­чины вреда. Поэтому последнее слово остается за судом. В частности, нередко отклоняются по мотивам отсутствия причинной связи иски о возмещении вреда, вызванного от­даленными последствиями какой-либо аварии (например, выбросов радиации или ядовитых газов).

   Условием возмещения причи­ненного вреда является вины. Обычно вина выражается в двух формах: умысел и неосторожность. При этом обязанность возмещения вреда, причиненного другому лицу способом, противоречащим добрым нравам (т.е. морального вреда в «чистом виде»), возникает лишь в случае, если вред был причинен умышленно (ГГУ).

   Вместе с тем в праве и практике весьма широк круг слу­чаев безвиновной или объективной ответственности за причиненный вред. Это связано и с ростом числа источников повышенной опасности. К при­меру, в английском деликтном праве установлены следу­ющие основные случаи безвиновной ответственности: от­ветственность за утечку с земли собственника каких-либо предметов, способных причинить вред, и ответственность за огонь; ответственность владельцев диких животных и скота; ответственность владельцев опасной движимости и строений. В США без вины наступает ответственность: за опасные вещи и деятельность, за огонь и за вред, причинен­ный животными.

   ЯГК считает общими условиями деликтной ответствен­ности умысел и неосторожность. Под умыслом понимается осознание лицом, совершающим определенное действие, того, что данное действие причинит вред другому лицу. При этом конечной целью действий не обязательно должно быть причинение вреда. Неосторожность означает пренебре­жение требуемым законодательством вниманием — «вни­манием хорошего управляющего». Помимо ст. 709 ЯГК, устанавливающей институт деликтной ответственности, предусматривается еще пять специальных институтов, которые можно считать разновидностями общего института. В четырех из них фактически допускается ответственность без вины (ответственность лица, осуществля­ющего контроль за действиями недееспособного, использующего труд других лиц, являю­щегося собственником строения либо животного).

   Деликтная ответственность применяется не только за соб­ственные действия, но и за действия третьих лиц. Так, роди­тели несут ответственность за вред, причиненный проживаю­щими с ними несовершеннолетними детьми; наставники — за вред, причиненный их учениками; наниматели — за вред, причиненный работниками в процессе выполнения ими сво­их обязанностей (ст. 1384 ФГК). Ответственность указанных лиц не является разновидностью ответственности без вины: при представлении ими доказательств того, что они надлежа­щим образом исполняли свои обязанности по контролю, они могут быть освобождены от ответственности.

   Важное значение имеют специальные виды деликтов, в частности ответственность за врачебные ошибки. Врач мо­жет быть привлечен к ответственности при наличии в его поведении неосторожности, проявляющейся в различных формах: постановка неправильного диагноза с последую­щим неправильным лечением, неосторожность при пра­вильном лечении, осуществление лечебных мероприятий против воли пациента. При причинении вреда пациенту действиями среднего или младшего медицинского персо­нала ответственность за это несут врач или администрация лечебного учреждения (ст. 715 Я ПК).

Защита прав потребителей

   Защита потребителя, по мнению многих юристов, относится к наиболее актуальным правовым проблемам современно­сти, сравнимым по своей значимости разве что с охраной окружающей среды. Защита потребителя считается комплексной социальной проблемой, касающейся не только различных отраслей пу­бличного и частного права, но и экономических, социологи­ческих, социально-психологических и иных аспектов жизни современного западного общества. Это объясняют двумя причинами: с одной стороны, повышение роли по­требления, спроса населения на товары и услуги, а с дру­гой — ухудшение положения потребителя.

   Под «потребителем» подразумева­ется «частный конечный потребитель», т.е. лицо, которо­му «товары или услуги предоставляются для личного ис­пользования».

   Потребители сегодня не в состоянии сравнить предлагае­мое по качеству, цене и прочим условиям: вследствие расши­рения круга товаров и технологий изготовления их позна­ния все чаще ограничиваются суждениями лишь о составе и способе изготовления определенного продукта. Уровень осведомления населения снизился вследствие применения новых форм реализации товаров (магазины самообслужива­ния, торговые центры, посылочная торговля); интенсивная реклама больше озабочена своим внушающим воздействием на потребителя, нежели прямым разъяснением свойств рекламируемых изделий; развиваются также новые, часто весьма спорные способы продажи и рекламы. По­требители нередко уступают производителям и торговцам тем, что они менее опытны и организованы. Типичным при­мером обмана потребителей служит рекламирование сига­рет на фоне жизнерадостных и цветущих молодых мужчин и женщин. Точно так же обратный эффект нередко дает и реклама некоторых медикаментов: иногда она приводит к массовому и опасному самолечению. Иными словами, боль­шой успех некоторых лекарств обусловливается не их це­лебными свойствами, а масштабами их рекламы.

   В защите потребителя выделяют общую и особенную части. В общей части изучаются цели и методы защиты потребителей (защита путем проведения законодательных мероприятий, осуществления хозяйственного самоконтро­ля, содействия развитию конкуренции, обеспечения пред­ставительства потребителей в различных учреждениях, осуществления информирования и воспитания потребите­лей, судебного и административного контроля), вопросы защиты от дефектных (недоброкачественных) и опасных продуктов, от недобросовестной рекламы и условий сделок, от завышенных цен. Предметом особенной части являются защита покупателя, кредитополучателя, застрахованного, обучаемого и туриста.

   Значительно возрос объем законодательства о защите прав потребителей в большинстве развитых стран. Со времени знаменитого Обра­щения к потребителям президента США Кеннеди 15 марта 1962 г., в котором он декларировал определенные основные права потребителей, всемирное движение в защиту потре­бителей развилось и добилось больших успехов. После этого обращения бум защиты по­требителя прокатился по всем развитым странам, вызвав принятие соответствующего за­конодательства.

   В США - федераль­ный закон об охране кредитования потребителей — Cons­umer Credit Protection Act (1968 г.) и предложенный для принятия штатами единообразный кодекс кредитования потребителей — Uniform Consumer Credit Code (UCCC). В Австралии закон о торговой практике (1974 г.) пред­усматривает защиту потребителей наряду с мерами по ограничению конкуренции и борьбой с недобросовестной конкуренцией. Одним из наиболее поздних является испанский закон 1984 г. о защите потребите­лей и пользователей.

   О защите потребителей говорится как в специальных законах, так и в законах, посвященных кон­кретным видам обслуживания населения. При этом часто защиту потребителя связывают с формулярным правом, ис­ходящими от монополий общими условиями сделок, эконо­мической преступностью и другими приемами недобросо­вестной конкуренции. Это лишний раз подтверждает, что сама проблема защиты потребителя коренится в условиях функционирования рыночной экономики.

   В организационно-практическом плане защита потребителя выражается в создании многочисленных обществ потребителей и соответствующих административ­ных органов. Например, в палате представителей конгресса США существует подкомиссия по защите потребителей. В Англии есть министерство по вопросам цен и защите по­требителей, а в ФРГ — совет потребителей в федеральном министерстве экономики и самодеятельные союзы потре­бителей. Аналогичные органы имеются во Франции, Япо­нии и других странах.

   В некоторых странах в комплексных законах регламен­тируются все стороны защиты потребителей. Примером может служить мексиканский закон о защите потреби­телей 1975 г.: он содержит многочисленные предписания (о рекламе, гарантиях, информационных обязанностях и ответственности предприятий, кредитных учреждений и служб наружных (входных) дверей), предоставляет испол­нительной власти широкие полномочия (в том числе по установлению цен на потребительские товары) и учреждает должность федерального адвоката потребителей (который должен охранять интересы потребителей и для этого наде­ляется большими правами), а также Национальный инсти­тут потребителей, задачей которого является обеспечение информацией и образование потребителей.

   Проблема защиты потребителей была вынесена за национальные рамки: в ЕЭС учрежден Консультативный комитет потребителей Комиссии Общего рынка. Обще­ства потребителей, как правило, развиваются при участии профсоюзов.

   Теория защиты потребителя на Западе сводится к идее охраны потребителя-покупателя, кредитополучателя, страхователя, пассажира, обучаемого или туриста в конкурентной борьбе компаний за прибыли. Вместе с тем, специалисты вынуждены признавать, что «перед лицом одностороннего формирования общих условий сделок потребитель беспомощен», что не всегда срабатывают попытки «конечных потребителей» бороться с монополиями в рамках антитрестовского (конкурентного, картельного) законодательства.

   Скажем, в США требования о пресечении незаконных действий можно предъявлять только к стороне по договору.

   Некоторые действующие законы и инструкции действи­тельно направлены против изготовления недоброкачествен­ных и опасных для жизни и здоровья населения продуктов, обманной рекламы, обсчета, обвеса, обмера (любого другого «объегоривания») покупателей.

   Вот почему законодательство и судебная практика стремятся не допускать предоставления каких-либо льгот отдельным категориям потребителей. Например, суды от­казывают в требованиях членов покупательских объеди­нений выдавать им специальные покупные удостоверения, по которым им предоставлялись бы льготные условия при покупке.

   Уязвимость теории «защиты потребителя» заключает­ся, во-первых, в том, что она не учитывает социально раз­нородный состав потребителей. Во-вторых, она не ограни­чивает пределы потребительства, объективно способствуя безудержному стяжательству и нравственной деформации «общества потребителей». Не случайно, например, в Ис­пании при полном отсутствии какой-либо научной ясности в вопросе о том, кто же такой потребитель, к ним относят всех, кто руководствуется обывательским девизом: «Salud, dinero у amor!»1. В-третьих, рассматриваемая теория объяв­ляет почти все, что делают предприниматели в целях обхо­да конкурентов и получения прибыли, «потребителезащитными» мерами. Специальные административные органы, общества и союзы потребителей, не говоря уже о рядовых потребителях, фактически бессильны в борьбе с крупными фирмами. Союзы потребителей отваживаются только на небольшие конфликты и только с мелкими фирмами.

1 «Здоровье, деньги и любовь!»

   Отдельные потребители и даже их союзы не решают­ся возбуждать дела против монополий под угрозой непо­мерной имущественной ответственности. Крупная фирма, обвиненная, скажем, в обманной рекламе, вправе в случае отклонения иска потребовать полного возмещения ущерба, причиненного ее производственной деятельности и сбыту продукции. Слабые в финансовом отношении союзы потре­бителей не могут возмещать крупные убытки и потому вынуждены мириться с нарушением прав. Важно и еще одно обстоятельство. Даже в случае выигрыша дела конкретные потребители обычно также ничего не получают: поскольку точное число потерпевших в подобного рода делах в боль­шинстве случаев определить невозможно и сумма возмеще­ния невелика, ее перечисляют в пользу самих союзов по­требителей.

   Следует подчеркнуть, что некоторые крупные фирмы бук­вально преследуют потребителей, отваживающихся публич­но покритиковать их за неблаговидные дела. Когда на весь мир прошумело дело с загрязнением моря нефтью. 230 тыс. т нефти, вылившейся из трюмов танкера «Амоко Кадис», напоровшегося на скалы у берегов Бретани, принадлежа­ли французскому филиалу транснациональной компании «Шелл». Скромный союз французских потребителей по­смел в своем небольшом журнале «Что выбирать?» назвать «Шелл» одним из виновников катастрофы. Французский филиал «Шелл» тут же предъявил иск. В результате недол­гого разбирательства суд оштрафовал союз потребителей на 10 тыс. франков.

При копировании материалов, активная ссылка на сайт Webarhimed.ru обязательна!